„Rozhodnutí soudu vítáme. Soud uznal naše argumenty a zrušil registrace komunitárních ochranných známek Bud. Verdikt posiluje známkoprávní pozici Budějovického Budvaru v zemích EU,“ řekl mluvčí pivovaru Petr Samec.
OHIM podle rozhodnutí Soudu první instance opakovaně pochybil, když zamítl námitky české firmy proti přihláškám k zápisu společnosti Anheuser-Busch. Ten o registraci OHIM zažádal mezi lety 1996 a 2000.
Budvar proti tomu protestoval a argumentoval tím, že toto označení je již určitým způsobem chráněno ve Francii či Rakousku. Úřad pro harmonizaci ale tyto námitky zamítl s tím, že to nemůže být považováno za označení původu. Český podnik podle úřadu také třeba neprokázal skutečné užívání označení původu „Bud“ v oblasti obchodu. OHIM tvrdil že, spotřebitelé v Evropě nemohou výraz „Bud“ vnímat jako zkratku názvu českého města České Budějovice v jeho německé verzi (Budweis). Soud včera tuto argumentaci odmítl.
Český pivovar v Budějovicích, který němečtí přistěhovalci pojmenovali Budweiser, byl založen v roce 1895. Americký Anheuser-Busch ale zavedl svoji vlastní americkou značku Budweiser v roce 1876. Oba pivovary bojují o značku a její různé obměny již více než sto let. Většina sporů spadá do nedávných let, kdy Budvar zvýšil export.
Práva na značku Budweiser a Bud má Budvar podle listu Wall Street Journal ve 28 evropských a 37 dalších zemích, Anheuser prodává pivo pod značkou Budweiser v 16 zemích a pod značkou Bud v 15.